Эрлангер - Нью Сомбреро Фосфат Ко - Erlanger v New Sombrero Phosphate Co

Эрлангер - Нью Сомбреро Фосфат Ко
Сомбреро light1.jpg
Маяк Сомбреро
СудДом лордов
Цитирование (и)(1878) 3 приложения Cas 1218
Членство в суде
Судья (а) сидитЛорд Блэкберн, Лорд Пензанс, Лорд Кэрнс LC, Лорд Хэзерли, Лорд О'Хаган, Лорд Селборн и Лорд Гордон

Эрлангер - Нью Сомбреро Фосфат Ко (1878) 3 App Cas 1218 - достопримечательность Английское договорное право, реституция и Закон о компаниях Великобритании дело. Он касался расторжения дела за введение в заблуждение и того, как невозможность встречная реституция может быть препятствием для расторжения. Это также важная иллюстрация того, как промоутеры компании выступают в фидуциарный отношение к подписчикам.

Факты

Фредерик Эмиль д'Эрланжер был парижским банкиром. Он купил в аренду Ангилья остров Сомбреро за фосфат майнинг за 55000 фунтов стерлингов. Затем он основал New Sombrero Phosphate Co. Через восемь дней после регистрации он продал остров компании за 110000 фунтов стерлингов. кандидат. Одним из режиссеров был Лорд-мэр Лондона, который сам не зависел от синдиката, сформировавшего компанию. Два других директора были за границей, а остальные были всего лишь марионеточными директорами Эрлангера. Правление, которым фактически был Erlanger, ратифицировало продажу аренды. Благодаря продвижению и рекламе компания Erlanger привлекла множество людей к инвестированию в компанию.

Спустя восемь месяцев публичные инвесторы узнали, что Эрлангер (и его синдикат) купили остров за половину цены, которую компания (теперь на их деньги) заплатила за него. New Sombrero Phosphate Co подала иск о расторжении договора на основании неразглашения информации, если они вернули рудник и отчет о прибылях, или за разницу.

Суждение

Палата лордов единогласно постановила, что учредители компании находятся в фидуциарных отношениях с инвесторами, что означает, что они обязаны раскрывать информацию. Кроме того, они большинством голосов придерживались (Лорд Кэрнс LC несогласие), что контракт может быть расторгнут, и что расторжение не было препятствием для laches.

Лорд Блэкберн решил, что задержка не препятствует расторжению договора. В качестве общего "условия расторжения" должно быть restitutio in integrum «Был вопрос по этому поводу, поскольку фосфат был добыт, и было не так просто вернуть фосфат. Он заметил, что было бы« очевидно несправедливо, если бы лицо, которое владело имуществом по договору, который он должен иметь право вернуть это в руки другой стороне без учета какой-либо выгоды, которую он мог получить от использования собственности… [или] выплаты компенсации за такое ухудшение ". Однако в этом случае адекватная компенсация может быть Таким образом, встречная реституция не была невозможной. Его решение было следующим.[1]

В Законе о компаниях 1862 г. (25 и 26 Vict. C. 89) слово «промоутеры» нигде не используется. Однако это краткий и удобный способ обозначить тех, кто приводит в действие механизм, с помощью которого Закон позволяет им создавать инкорпорированные компании.

Настоящий Закон также не налагает никаких обязательств на этих учредителей по соблюдению интересов компании, которую они таким образом уполномочены создавать. Но это дает им почти неограниченные полномочия подчинять корпорацию таким правилам, какие им заблагорассудится, и для таких целей, как им заблагорассудится, и создавать ее с управляющим органом, которого они выбирают, обладающим такими полномочиями, которые они предпочитают предоставить тем менеджеры, так что промоутеры могут создать такую ​​корпорацию, что корпорация, как только она возникнет, может быть связана чем угодно, что не является незаконным, что было выбрано этими промоутерами. И я думаю, что те, кто принимает и использует такие обширные полномочия, которые так сильно влияют на интересы корпорации, когда она возникает, не имеют права полностью игнорировать интересы этой корпорации. Они должны разумно использовать полномочия, которые они принимают от Законодательного собрания в отношении создания корпорации, и это требует от них должного внимания к ее интересам. И, следовательно, они действительно состоят в отношении этой корпорации, когда она создана, в том, что в некоторой степени обычно называется фидуциарными отношениями. Некоторые ссылки были сделаны в аргументе Закон о компаниях 1867 г. (30 и 31 Vict. C. 131, s. 38), по поводу построения которых существует большое разнообразие судебных заключений. В этом разделе действительно есть слово «промоутеры», которое, как я уже заметил, не встречается в Закон о компаниях 1862 г., но это не возлагает на них новых обязательств по отношению к компании. Он возлагает новую обязанность и дает новую причину иска лицам, которые приобретают акции компании в качестве физических лиц; это не влияет на обязательства учредителей перед корпорацией. Я думаю, что степень фидуциарных отношений, которые, как уже было сказано, по моему мнению, учредители несут с компанией, является очень важным соображением при толковании этого раздела; и я не хочу предвосхищать этот вопрос, говоря в данном случае больше, чем необходимо для его решения. Я думаю, как уже было сказано, что промоутеры в некоторой степени уверены в своей компании.

Если, как в данном случае, компания создается с целью стать покупателями у промоутеров как продавцов, интересы промоутеров и компании противоречат друг другу. Продавцы заинтересованы в получении как можно более высокой цены, и у них есть сильная склонность переоценивать недвижимость, которую они продают; Покупатель заинтересован в том, чтобы назначить как можно более низкую цену и гарантировать, что фактически указанная цена не превышает реальной стоимости собственности для них.

Лорд Элдон, в Гибсон v Jeyes,[2] говорит, что «великое правило Суда заключается в том, что тот, кто торгуется в вопросах получения выгоды с человеком, оказывающим ему доверие, обязан доказать, что это доверие было разумно использовано - это правило применяется к попечителям, поверенным, или любой другой. " Я думаю, что люди, у которых есть собственность на продажу, могут создать компанию с целью ее покупки таким образом, чтобы продемонстрировать это, и когда они это сделают, продажа будет безупречной. Я не буду пытаться определять, как это можно сделать. Наверное, есть много способов. Что я сделаю, так это выясню, что, по имеющимся данным, как представляется, было сделано в этом деле, а затем ограничусь тем, что скажу, действительно ли, исходя из фактов данного конкретного дела, кажется, что это было необоснованно использовано. доверие, которое компания действительно не оказывала промоутерам, поскольку компании тогда не существовало, но которую Законодательный орган оказал им поддержку в отношении компании, когда предоставил учредителям полномочия для ее создания ...

... бремя доказывания лежит на фидуциарных агентах, агентах, продающих тех, кому они были обязаны доказать, если не то, что была предоставлена ​​достаточная защита, то по крайней мере, что у них были достаточные причины для добросовестного предположения, что достаточная защита имела были предоставлены их покупателям. Если бы они могли доказать, что сэру Томасу Дакину сказали, что цена, по которой недавно было куплено имущество, составляла 55000 фунтов стерлингов, а также что они знали, что Уэстолл, который подготовил проспект, на основании собранных им доказательств, не был бескорыстный поверенный, но имеющий сильную предвзятость в пользу продавцов, они должны были это сделать. Если бы такие доказательства были представлены и было показано, что сэр Томас Дакин, прекрасно понимая, что по этим причинам он должен с осторожностью получать заявления и доказательства стоимости, убедился, что сделка была выгодной и составляла 110 000 фунтов стерлингов, то случай был бы совсем другим. Я сомневаюсь, что мнение одного незаинтересованного лица, полученное таким образом, было бы достаточной защитой, но это не нужно учитывать, если, как я думаю, не доказано, что даже эта небольшая степень защиты была предоставлена.

Милорды, у меня возникли большие сомнения и трудности по поводу второго вопроса, хотя в целом я думаю, что Истцы не потеряли средства правовой защиты.

Было высказано и оспорено несколько моментов, по которым я считаю излишним говорить больше, чем то, что я думаю, они были удовлетворительно рассмотрены в приведенных ниже постановлениях. У меня есть затруднения и на чем я ограничусь в своих замечаниях, так это о том, выражаются ли недостатки и уступчивость до такой степени, чтобы лишить компанию средства правовой защиты, которое они имели бы, если бы пришли немедленно. Некоторые вещи, на мой взгляд, ясны. Контракт не был признан недействительным, но подлежал отмене только при избрании компании.

В Клаф против Лондонской и Северо-Западной железнодорожной компании,[3] В решении Казначейской палаты говорится: «Мы согласны с тем, что контракт остается в силе до тех пор, пока обманутая сторона не определит свое избрание, уклонившись от него. В таких случаях (например, при мошенничестве) возникает вопрос: решило ли лицо, в отношении которого было совершено мошенничество, уведомить о мошенничестве, не расторгать договор? Или он решил избежать этого? Или он не избрал? Мы думаем, что до тех пор, пока он не сделал выборов, он сохраняет за собой право определять их в любом случае; при этом, если в период, пока он обсуждает, невиновная третья сторона приобрела долю в собственности, или если в результате его задержки положение даже нарушителя будет затронуто, это помешает ему осуществить его право на отмену ». Я думаю, что из принципов общей справедливости ясно, что в качестве условия отмены должно быть restitutio in integrum. Стороны должны быть поставлены в статусе стату-кво. Увидеть лорда Крэнворта в Адди против Западного банка.[4] Это учение, которое часто применялось как по закону, так и по справедливости. Но есть существенная разница в способе его применения в судах общей и равноправной юрисдикции, как я думаю, из-за разницы в механизме, которым суды управляют. Я говорю об этих судах в том виде, в каком они были в то время, когда возбуждался этот иск, не спрашивая, имеют ли судебные акты какое-либо значение или, если таковые имеются, какую разницу.

Было бы явно несправедливо, если бы лицу, которое владело имуществом по контракту, от которого он стремится отказаться, было бы разрешено передать его обратно в руки другой стороне без учета какой-либо выгоды, которую он мог получить от использования собственности. , или если собственность, хотя и не была разрушена, но в указанный период была в ухудшении, без выплаты компенсации за такое ухудшение. Но поскольку в распоряжении Суда нет механизма для рассмотрения таких вопросов, обманутая сторона, если она искала средства правовой защиты по закону, должна в таких случаях сохранить собственность и предъявить иск о мошенничестве, в котором присяжные, при правильном указании, могут полностью отвести справедливость, предоставив в качестве компенсации полное возмещение за все, что сторона потеряла: см. Кларк v Диксон,[5] и упомянутые там дела.

Но суд по справедливости не может возместить убытки и, если он не может расторгнуть договор, не может возместить ущерб. И, с другой стороны, он может учитывать прибыль и делать поправку на ухудшение состояния. И я думаю, что практика всегда заключалась в том, что суд по справедливости давал такое возмещение всякий раз, когда, используя свои полномочия, он мог делать то, что практически справедливо, хотя он не может восстановить стороны точно в то состояние, в котором они были до заключения контракта. . И Суд справедливости требует, чтобы те, кто приходит к нему с просьбой о его активном вмешательстве, чтобы оказать им помощь, проявляли должную осмотрительность после того, как было такое уведомление или знание, которые сделали несправедливым лгать. И любое изменение, которое происходит в положении сторон или состоянии собственности после такого уведомления или осведомленности, должно сказать гораздо больше против стороны in morâ, чем подобное изменение до того, как она была in morâ.

В Линдси Петролеум Компани v Херд,[6] сказано: «Доктрина задержек в судах справедливости не является произвольной или технической доктриной. Если было бы практически несправедливо предоставить средство правовой защиты либо потому, что сторона своим поведением сделала то, что справедливо можно было бы рассматривать как равнозначное отказу от него, либо если своим поведением и небрежностью он сделал это, хотя, возможно, не отказался это средство правовой защиты, однако поставить другую сторону в ситуацию, в которой было бы неразумно помещать его, если бы средство правовой защиты было заявлено впоследствии, в любом из этих случаев истечение времени и задержка являются наиболее существенными. Но в каждом случае, если аргумент против судебной защиты, который в противном случае был бы справедливым, основан на простой отсрочке, которая, конечно, не является препятствием на основании какого-либо срока давности, обоснованность такой защиты должна быть проверена на принципах, по существу, справедливых. В таких случаях всегда важны два обстоятельства: продолжительность задержки и характер действий, совершенных во время перерыва, которые могут повлиять на любую из сторон и привести к равновесию справедливости или несправедливости при выборе того или другого курса, насколько это касается к лекарству. " Я напрасно искал какой-либо авторитет, который дает более четкое и определенное правило, чем это; и я думаю, исходя из характера расследования, это всегда должен быть вопрос большего или меньшего, в зависимости от степени усердия, которое может потребоваться разумно, и степени изменения, которое произошло, будь то баланс справедливости или несправедливость заключается в предоставлении средства правовой защиты или отказе в нем. Решение такого вопроса должно во многом зависеть от настроения тех, кто должен принимать решение, и поэтому должно быть подвержено неопределенности; но это, я думаю, заложено в самой природе исследования.

Истцы в данном случае являются зарегистрированной компанией; но я думаю, что при рассмотрении вопроса о неработающих средствах Суд не может отказаться от знания о том, что корпорация является совокупностью лиц. Знания одного акционера - это не знания других; но я думаю, что иногда могла бы быть совершена большая несправедливость, если бы считалось, что там, где показано, что все акционеры, которые уделяли разумное внимание делам компании, имели достаточное уведомление, чтобы заставить их не действовать незамедлительно, не могло быть не работает в компании, если уведомление не было доставлено в компанию в ее корпоративном качестве. Но в то же время следует помнить, что акционеры, которые стремятся расторгнуть договор, заключенный с управляющим органом, практически первыми должны изменить этот управляющий орган и должны иметь время для этого. В данном случае каждый получатель с самого начала в проспекте эмиссии имел полное уведомление о том, что продавец, Джон Марш Эванс, также был одним из их директоров, который один мог бы дать им долю для отмены контракта, хотя во всех остальных отношениях это было безупречно. Если бы это было единственным основанием, по которому акционеры имели право на компенсацию, кажется очевидным, что было бы невозможно предоставить ее даже на следующий день после того, как директора вступили во владение и заплатили цену. У них, однако, были гораздо более существенные акции, но они также получили уведомление о большем, что проспект, относящийся к контракту, который был открыт для проверки в офисе, я думаю, что каждый получатель был закреплен со знанием, которое он имел бы если бы он читал, что Эванс купил у Чаттериса совсем недавно, 30 августа, то есть примерно за три недели до того, как он продал компании. Он не знал бы, по какой цене она была куплена, но поскольку это было известно всем, кто имел долю в ликвидируемой компании, будь то кредиторы или вкладчики, это можно было очень легко установить. И, собственно, об этом было известно и заявлено на встрече в феврале. Хотя это и не было фактическим знанием того, что другие четыре директора не проводили независимого расследования перед покупкой, этого, на мой взгляд, было достаточно, чтобы направить запрос любому разумному акционеру. И обстоятельства, связанные с характером собственности, которые, по его мнению, упоминаются лорд-канцлером, были таковы, что те, кто намеревался отказаться от сделки, могли действовать как можно скорее. Что меня больше всего волнует, так это то, что кажется, что если бы цена на фосфат не упала ниже 5 фунтов стерлингов за тонну, то прибыль составила бы 1 фунт стерлингов за тонну, и сделка была бы неплохой; если бы это было повышено, сделка была бы хорошей и, без сомнения, была бы одобрена. Но я не вижу ничего, что могло бы привести к выводу, что акционеры ждали, чтобы увидеть, как сложится рынок. Без сомнения, цены начали падать примерно в феврале 1872 года и продолжали падать, но не внезапно. Если бы я думал, что акционеры ждали, чтобы увидеть, как будет управлять рынок, это могло бы изменить мое мнение. Если бы не было предпринято никаких шагов по отказу от покупки лотерейного билета до тех пор, пока билет не окажется пустым, так что покупатель, если он получил приз, мог бы сохранить его, было бы, несомненно, несправедливо отказаться от контракта тогда . И хотя это не так уж и важно, такая задержка, похоже, носит в некотором роде характер ...

С другой стороны, я считаю, что очень убедительно замечание о том, что те, кто ведет несправедливые отношения с компанией, знают, что она обязательно должна быть медленной в своих действиях, и не имеют права жаловаться на то, что время истекает; и что нежелательно устанавливать такое правило, которое практически лишило бы компанию, обманутую, помощи. И это причина против того, чтобы рассматривать компанию как исключенную из того возмещения, на которое она в противном случае имела бы право, из-за задержки, если только задержка не является чрезмерной. Я не могу найти ни одного случая, в котором даже частному лицу препятствовала бы простая задержка, за исключением случаев, когда задержка была бы намного больше, чем в этом случае. В Прендерграст v Тертон[7] прошло девять лет. В Клегг v Эдмондсон,[8] почти такой же длины; и в обоих случаях Истец лежал, пока Ответчики вкладывали деньги в рудник, пока эта инвестиция не оказалась прибыльной. Ясно, что было несправедливо оставлять Ответчикам на весь риск убытков и требовать от себя прибыли; и, похоже, именно на это в основном опирался лорд Элдон в Норвегия - Роу.[9] В настоящем деле это не основание для вменения истцам того, что лорд Линдхерст в Прендерграст v Тертон называет «условным согласием». Как указано в Кларк v Харт,[10] было в Прендерграст v Тертон очень почти, если не совсем юридическая защита. Здесь, если принять время, когда активные акционеры были задействованы для осмотра, был февраль, до подачи векселя оставалось не так уж и девяти месяцев; это не так уж много времени для того, чтобы заставить большинство акционеров провести расследование, вывести совет директоров и получить надлежащий совет, прежде чем подавать иск в канцелярию. И, придя к заключению ранее, что компания когда-то имела право на эту помощь, я думаю, что Ответчики должны доказать, что компания лишила себя права на получение помощи, на которую они имели право. Я не думаю, что это выдумано.

Лорд Пензанс, Лорд Хэзерли С этим согласились лорд О'Хаган, лорд Селборн и лорд Гордон.

Смотрите также

Американские кейсы
  • Смит против Боллса, 132 U.S. 125 (1889) Убытки из-за искажения фактов о продаже акций не давали покупателю права на получение денег, как если бы представление было правдой.

Примечания

  1. ^ (1877-78) LR 3 App Cas 1218, 1269-1283
  2. ^ 6 Вес. 278
  3. ^ Представитель права 7 Пр. 34, 35.
  4. ^ Юридический представитель 1 H. L., Sc. 165
  5. ^ Э. Б. и Э. 148
  6. ^ Юридический представитель 5 P. C. 239
  7. ^ 1 Y. & C. Ch. С. 98
  8. ^ 8 Д. М. и Г. 789
  9. ^ 19 Вес. 144
  10. ^ 6 Х. Л. С. 633

Рекомендации

  • Берроуз, Дж. Эдельман и Э. Маккендрик, Дела и материалы по закону о реституции (2-е изд., ОУП, Оксфорд, 2007 г.)