Девайнес v Ноубл - Devaynes v Noble
Дело Клейтона | |
---|---|
Суд | Суд канцелярии |
Решил | 9 марта 1816 г. |
Цитирование (и) | (1816) 35 ER 767, 781; (1816) 1 Мер 529, 572 |
Мнения по делу | |
Сэр Уильям Грант MR | |
Ключевые слова | |
Первым пришел - первым вышел, отслеживание |
Девайнес v Ноубл (1816) 35 ER 781, наиболее известный по претензии, содержащейся в Дело Клейтона, создал правило, а точнее общее право презумпция в отношении распределения денег с банковского счета. Правило основано на обманчиво простом понятии первым пришел-первым вышел для определения эффекта платежей со счета и обычно применяется в Английское право при отсутствии доказательств какого-либо другого намерения. Предполагается, что платежи относятся к долгам в том порядке, в котором они возникли.
Факты
У мистера Клейтона был счет в банковской фирме, Девейнс, Доус, Ноубл и Ко, это был партнерство а не акционерное общество как современные банки почти всегда. Таким образом, партнеры банка несли персональную ответственность по долгам банка. Один из партнеров, Уильям Девейнс умер в 1809 г.[1] Сумма, причитающаяся Клейтону, составляла 1717 фунтов стерлингов. После смерти мистера Девайнса Клейтон сделал дополнительные депозиты в банке, а оставшиеся в живых партнеры выплатили мистеру Клейтону более 1717 фунтов стерлингов на депозите на момент смерти мистера Девайнса. Фирма обанкротилась в 1810 году.[2]
Суждение
Сэр Уильям Грант, Мастер роллов, постановил, что имущество умершего партнера не подлежало Клейтону, поскольку выплаты, произведенные оставшимися в живых партнерами Клейтону, должны рассматриваться как полное освобождение фирмы от ответственности перед Клейтоном на момент смерти конкретного партнера.[3]
Мне кажется, что эта сделка совершенно отделена от других и может быть решена сама по себе. Казначейские векселя были проданы при жизни г-на Девайнеса вопреки обязанности, возложенной на товарищество, и деньги, полученные товариществом, превратились в долг товарищества, независимо от того, были ли отдельные партнеры причастны или нет. распродажа. Задолженность возникла в момент совершения продажи, а не в то время, когда г-ну Клейтону было предоставлено последующее представление в отношении реинвестирования денег в другие казначейские векселя. Я не могу понять, как ложь, рассказанная четырьмя людьми, может положить конец предыдущему злоупотреблению доверием, совершенному этими пятерками. Больше, чем злоупотребление доверием, я не понимаю, как это можно считать. Была предпринята попытка доказать, что это было тяжкое преступление; но для того, чтобы сделать последующее преобразование имущества, владение которым было передано, приравниваться к уголовному обвинению, необходимо доказать, что Анимус Фуранди существовало на момент доставки. Принимая это, следовательно, как долг, поскольку мистер Клейтон вообще не знал о его существовании, он не мог никакими последующими сделками с другими партнерами перевести его в их кредит.
Уведомление, какое бы действие оно ни выполнялось в любом другом вопросе между мистером Клейтоном и оставшимися в живых партнерами, не может иметь никакого отношения в этом случае, поскольку он не знал, что такая сумма денег была в их руках. Он был готов доверить им заботу о своих казначейских счетах; но передаст ли он им исключительно ответственность, которую все несут, по ответу за продукт продажи, было вопросом, по которому у него никогда не было возможности осуществить какой-либо выбор. По той же причине ни один из платежей, которые были произведены впоследствии, не мог действовать на погашение этого долга. Мистер Клейтон не мог воспользоваться кредитом фонда, о существовании которого он не знал; и, какой бы вопрос ни мог возникнуть относительно того, каким образом платежи должны быть вменены в старые или новые остатки денежных средств, они должны быть вменены признанным остаткам денежных средств того или иного описания, а не выпуск ценных бумаг, которые одна сторона представляла, а другая полагала, все еще остававшиеся в виде звонкой монеты.
Поэтому я считаю, что это исключение должно быть отменено.
[Адвокат представил дополнительные аргументы ...]
Хотя в Докладе, следуя (я полагаю) словам расследования, проведенного в соответствии с Указом, утверждается, что, по мнению Мастера, мистер Клейтон своими делами и сделками с оставшимися в живых партнерами после смерти мистера Девайнса: освободил свое имущество от выплаты остатка наличности в размере 1713 фунтов стерлингов, однако основанием для этого мнения является не то, что совершенные действия конструктивно означают освобождение от ответственности г-на Девайнса, а то, что остаток, причитающийся на момент его смерти, был фактически выплачен прочь, - и, следовательно, предъявленное требование является попыткой возродить долг, который когда-то был полностью погашен.
В определенной степени в баре было признано, что таковы будут последствия требования, сделанного перед Мастером и на котором настаивает исключение. Таким образом, до такой степени оно совершенно заброшено; и все, что требуется, - это сумма, до которой когда-то был уменьшен долг.
Действительно, было бы невозможно утверждать, что после того, как баланс, за который только г-н Девайнес был ответственен, был однажды уменьшен до какой-либо заданной суммы, он мог, в отличие от его имущества, быть снова увеличен за счет последующих платежей, или последующий кредит, предоставленный выжившим партнерам. Однако представители г-на Девайнса отрицают, что какая-либо часть долга, причитавшаяся к его смерти, в настоящее время остается невыплаченной. Это зависит от того, каким образом выплаты, произведенные домом, будут считаться примененными. В целом, они заплатили гораздо больше, чем было бы достаточно для погашения остатка, причитающегося к смерти Девайнеса; - и только за счет погашения последующих долгов любая часть этого остатка останется невыплаченной.
Такое положение дела вызвало много дискуссий относительно правил, которыми должно регулироваться применение бессрочных платежей. Эти правила мы, наверное, позаимствовали в первую очередь из гражданского права. Основное правило в отношении опциона, предоставляемого, в первую очередь, должнику, а во вторую - кредитору, мы взяли буквально оттуда. Но, согласно этому закону, выборы должны были производиться во время платежа, а также в случае кредитора, как и в случае с должником, «in re præsenti; hoc est statim atque solutum est: —cæterum, postea non allowtitur ». (Dig. Lib. 46, tit. 3, Qu. 1, 3.) Если ни один из них не применял платеж, закон производил ассигнование в соответствии с определенными правилами презумпции, в зависимости от природы долгов или приоритета, в котором они были понесены. И поскольку это было действительное намерение должника, которое, в первую очередь, определяло бы; таким образом, именно его предполагаемое намерение было сначала использовано в качестве правила, по которому должно было определяться заявление. Таким образом, в отсутствие каких-либо явных заявлений ни от одного из них, выяснялось, какое приложение будет наиболее выгодным для должника. Следовательно, платеж был применен к самому обременительному долгу, то есть к тому долгу, по которому были начислены проценты, а не к долгу, по которому не начислялись проценты, к одному, обеспеченному штрафом, а не к тому, который основывался на простом условии; и, если долги были равны, то с той, которая была взята первым. «В его quæ præsenti die debentur, constat, quotiens indistincte quid solvitur, in graviorem causam videri solutum. Si autem nulla prægravet, --id est, si omnia nomina similia fuerint, - в антиквиореме. (Цикл. Л. 46, т. 3, В. 5.)
Но утверждалось, что в этом отношении наши суды полностью изменили принцип принятия решений и что в отсутствие явного присвоения какой-либо из сторон регулирование является предполагаемым намерением кредитора; или, по крайней мере, кредитор может в любое время выбрать, каким образом произведенные ему платежи будут ретроспективно получать свое заявление. Это учение, безусловно, имеет большой авторитет. С некоторыми оттенками различия, это санкционировано случаем Годдард - Кокс (2 Stra. 1194); к Уилкинсон - Стерн (9 Мод. 427); постановлением лорда-главного барона в Ньюмарч против Клэй (14 Восток, 239); и по Петерс v Андерсон (5 Насмешка. 596), в Common Pleas. Из этих случаев, я должен собрать, что предложение, которое, в одном смысле этого слова, бесспорно верно, - а именно, что, если должник не [607] не применяется платеж, то кредитор может сделать заявление в какой долг он пожалуйста, - было расширено намного дальше своего первоначального значения, чтобы, в целом, уполномочить кредитора сделать свой выбор, когда он сочтет нужным, вместо того, чтобы ограничивать его периодом платежа, и позволяя нормам закона действовать там, где тогда никаких явных заявлений не делается.
Однако есть и другие случаи, которые несовместимы с этим неопределенным правом избрания кредитора и которые, как кажется, наоборот, подразумевают признание принципа принятия решения в соответствии с гражданским правом. Таковы, в частности, случаи Мегготт v Миллс (Ld. Raym. 287), и Доу против Холдсворта (Пик, Н. С. 64). В каждом из этих случаев кредитор выбирал ex post facto для погашения последнего долга. В каждом случае это считалось некомпетентным для него. Есть только два основания, по которым могут быть приняты эти решения: либо то, что заявление должно было быть подано в отношении самого старого долга, либо то, что оно должно было быть сделано в отношении долга, погашение которого в наибольшей степени соответствовало интересам должника. В любом случае решение согласуется с нормой гражданского права, а именно, что если долги равны, платеж должен быть применен к первому моменту времени - если один будет более обременительным или более наказуемым, чем во-вторых, ему в первую очередь вменяется платеж. Долг, по которому человек может быть объявлен банкротом, несомненно, подпадал бы под это правило.
Лорд-главный судья по общим искам объясняет основание и причину дела Доу против Холдсуорта в точном соответствии с принципами гражданского права.
Затем в этих делах устанавливаются два противоречащих друг другу правила: - предполагаемое намерение должника, которое, по крайней мере, в некоторых случаях является регулированием, - и избрание кредитора ex post facto, которое в других случаях должно иметь преимущественную силу. Поэтому я бы почувствовал себя очень смущенным, если бы теперь необходимо было решить общий вопрос о праве кредитора применять неопределенные платежи. Но я думаю, что настоящее дело отличается от любого из тех, в которых этот вопрос был решен в пользу кредитора. Все они были отдельными изолированными долгами, между которыми можно было провести четкую границу. Но это случай банковского счета, где все суммы выплачиваются в виде одного смешанного фонда, части которого больше не существуют отдельно. Ни банкир, ни клиент никогда не думают сказать, что этот чек должен быть помещен на счет 500 фунтов стерлингов, внесенных в понедельник, а этот другой - на счет 500 фунтов стерлингов, внесенных во вторник. Есть фонд в 1000 фунтов стерлингов, и этого достаточно. В таком случае нет места для каких-либо других ассигнований, кроме тех, которые вытекают из порядка, в котором происходят поступления и платежи и проводятся по счету. Предположительно, первая выплаченная сумма и выплачивается первой. Это первая позиция на дебетовой стороне счета, которая списывается или уменьшается первой позицией на стороне кредита. Присвоение осуществляется путем противопоставления этих двух предметов друг другу. В соответствии с этим принципом производятся расчеты по всем текущим счетам, особенно по счетам денежных средств. После продолжения операций, каким образом можно установить, был ли погашен конкретный остаток, подлежащий выплате в данный день, кроме проверки того, появляются ли платежи на сумму этого остатка по счету для были сделаны? [609] Вы не должны принимать во внимание счет в обратном направлении и бить балансиром по голове, а не по ноге. Банкир разоряется, задолжав ему в общей сложности 1000 фунтов стерлингов. Было бы удивительно услышать, как покупатель сказал: «Мне посчастливилось получить все, что я заплатил за последние четыре года; но есть 1000 фунтов стерлингов, которые я заплатил пять лет назад, и я считаю, что никогда не использовал их; и, следовательно, если я смогу найти кого-либо, кто отвечал по долгам банковского дома, как пять лет назад, я имею право сказать, что это та конкретная сумма, которая все еще причитается мне, и а не те 1000 фунтов, которые я заплатил на прошлой неделе ». В этом и заключается суть настоящего требования. Мистер Клейтон возвращается к счету, пока не находит баланс, за который отвечал г-н Девайнс; а затем он говорит: «Это сумма, которую я никогда не получал. Несмотря на то, что он стоит в центре повествования, его следует рассматривать как обособленный и оставлять нетронутым. Суммы над ним и под ним были выведены; но ни один из моих проектов никогда не достиг и не повлиял на этот остаток баланса, причитающийся мне после смерти мистера Девайнеса ». Какие границы будут у этого метода изменения аккаунта? Если этого требовали интересы кредитора, он мог бы с таким же успехом вернуться еще дальше и произвольно выделить любой остаток, который имелся в любое время, и сказать, что это тот же остаток того дня, который все еще остается причитающимся ему. . Предположим, что был бывший партнер, который умер за три года до мистера Девайнеса - что могло бы помешать мистеру Клейтону сказать: «Давайте посмотрим, какой баланс был на момент его смерти?» - Я имею право сказать, что все еще остается благодаря мне, и его представители несут ответственность за это; ибо, если вы исследуете счета, вы обнаружите, что у меня всегда было достаточно денег, лежащих в доме, чтобы ответить на мои последующие черновики; и, следовательно, все выплаты, произведенные мне при жизни Девайнеса и после его смерти, я теперь вменю в сумму сумм, которые я заплатил за этот период, - в результате чего остаток, причитающийся после смерти бывшие партнеры до сих пор не освобождены от ответственности ». - Не думаю, что какое-либо из случаев санкционирует столь экстравагантное требование со стороны кредитора.
Если требуется присвоение, то это единственное присвоение, которое допускает природа вещи. Вот платежи, которые настолько противопоставлены долгам, что в соответствии с обычными принципами расчета счетов этот долг погашается.
Если по какой-либо причине обычный порядок деловых операций должен был быть изменен, то кредитор, безусловно, должен был указать, что это было его намерение. Ему следовало либо сказать банкирам: «Оставьте этот остаток полностью вне текущего счета между нами», либо: «Всегда вводите платежи, произведенные в кредит ваших последних квитанций, чтобы можно было заплатить последним. Вместо этого он получает выписанный счет как один непрерывный текущий счет. Он не возражает против этого, и в отчете говорится, что молчание клиента после получения его банковского счета рассматривается как признание его правильности.
Следовательно, как должник, так и кредитор должны считаться согласившимися с ассигнованием.
Но в данном случае есть одна особенность, заключающаяся в том, что не только исходя из характера операций и способа ведения счета, мы имеем право приписывать тратты или платежи этому остатку, но есть и четкая особенность. и положительное свидетельство того, что мистер Клейтон рассматривал и рассматривал остаток как фонд, из которого, несмотря на смерть Девейнса, его тратты должны были продолжать выплачиваться. Ибо он рисовал, и это в значительной степени, когда не было никакого фонда, кроме этого баланса, из которого можно было бы отвечать на его счета. Что было в следующем черновике, который он нарисовал, что могло указывать на то, что он не должен был быть выплачен из остатка того же фонда, а должен был рассматриваться как полученный исключительно в кредит денег, внесенных позднее? Такого различия не проводилось; и не было ничего, из чего можно было бы сделать вывод. Поэтому я должен сказать, что с явного разрешения мистера Клейтона этот фонд был использован для оплаты его векселей в том порядке, в котором они были представлены, но даже независимо от этого обстоятельства, я придерживаюсь мнения, что на том основании, что я ранее заявляли, что Мастер правильно пришел к выводу, что платежи должны были быть вменены в баланс, причитающийся после смерти г-на Девайнеса, и что такой баланс за счет этих платежей был полностью погашен.
Следовательно, исключение должно быть отменено.
Значимость
Решение было основано на юридическая фантастика что, если счет является кредитным, первая внесенная сумма также будет первой, которая будет снята, и, если на счету превышен кредит, первая внесенная сумма будет отнесена на самый ранний дебет счета, который привел к тому, что счет быть переоцененным. Обычно это применимо в случаях ведения счетов между двумя сторонами, например, между банкиром и клиентом, при этом деньги время от времени вносятся и снимаются со счета, без каких-либо конкретных указаний относительно того, какой платеж был произведен в отношении какого платежа. in. В таком случае, когда составляются окончательные счета, которые могут длиться несколько лет, дебеты и кредиты будут зачитываться друг против друга в порядке их дат, оставляя только окончательный баланс, который должен быть взыскан с должника. кредитор.
Правило - это всего лишь предположение, и его можно отменить. Правило является правилом удобства и может быть отменено обстоятельствами или соглашением. В Commerzbank Aktiengesellschaft v IMB Morgan plc и другие [2004] EWHC 2771 (Ch), суд решил не применять правило по факту дела (суммы на банковских счетах, полученные от жертв нигерийского мошенничество с предоплатой ).[4]
Несмотря на критику, иногда направляемую против него, и несмотря на его древность, правило обычно применяется в отношении отслеживание требований где мошенник смешал средства, полученные незаконным путем из различных источников.
Исключение из правил
Правило не распространяется на платежи, производимые фидуциарный из аккаунта, который содержит смесь целевые фонды и личные деньги доверительного управляющего. В таком случае, если попечитель незаконно присваивает деньги, принадлежащие доверять, первая сумма, снятая им таким образом, будет направлена не на погашение его средств, находящихся в доверительном управлении, а на погашение его собственных личных вкладов, даже если такие вклады действительно были внесены позже в указанном порядке. В таких случаях предполагается, что доверительный управляющий сначала потратит свои собственные деньги, прежде чем незаконно присвоить деньги из траста; видеть Re Hallett's Estate (1879) 13 Ch D 696. Правило основано на принципах справедливости. Если фидуциар смешал свои собственные деньги с суммами трастовых денег на частном счете, снятие средств приписывается его или ее собственным деньгам, насколько это возможно, Re MacDonald [1975] Qd R 255. Однако, если средства на двоих бенефициары, или бенефициара и невиновного добровольца смешаны, правило определяет их соответствующие права, Re Diplock.[5]
Заявки на партнерство
Правило имеет особое применение в отношении партнерские отношения при смерти партнера. В большинстве юрисдикций смерть партнера обычно имеет юридическую силу растворение. Партнеров личные представители не имеют права становиться на место партнера; они не могут принимать участие в его управлении; они могут претендовать только на долю умершего партнера в активах фирмы. Банкир, предоставляющий фирме финансовые услуги, не может возражать против продолжения счета; банк может предполагать, что оставшиеся в живых партнеры будут отчитываться перед представителями умершего за его долю в активах. Если у фирмы есть дебетовый баланс, счет должен быть закрыт, чтобы зафиксировать материальную ответственность умершего партнера и избежать действия правила в Дело Клейтона.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Фишер, Дэвид Р. (1986). Р. Торн (ред.). "ДЕВАЙНС, Уильям (ок. 1730-1809), с Довер-стрит и Пэлл-Мэлл, Лондон". История парламента: палата общин 1790-1820 гг.. Бойделл и Брюэр. Получено 1 июня 2014.
- ^ Английские отчеты. W. Green. 1904. с.229 - через Интернет-архив.
Девейнс, Доус, Ноубл и Ко.
- ^ "Девейн против Нобла (Дело Клейтона) (1816) 1 Mer 572; 35 ER 781 - Университет Виктории в Веллингтоне". victoria.rl.talis.com.
- ^ "Commerzbank Aktiengesellschaft против IMB Morgan plc [2004] EWHC 2771 (Ch)". www.ucc.ie.
- ^ [1948] Глава 465, 547-548
- Энциклопедический австралийский юридический словарь